一、版权和商标有什么分别
版权与商标作为知识产权的两大分支,虽然都属于法律保护的范畴,但它们在许多方面存在着显著的区别。
1.从分类上讲,商标权属于工业产权,而著作权则更多地关注文学、艺术和科学等作品的保护。这种分类上的不同决定了它们在法律适用和保护方式上的差异。
2.在权利主体方面:
(1)著作权的主体范围相对广泛,既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位。作者本人、其继承人或权利义务的承受人,甚至国家都有可能成为著作权的主体。
(2)而商标权的主体则主要是法人,公民个人在我国申请注册商标,通常需满足特定条件,如个体工商业者的身份。
3.在权利的取得方式上,著作权一般为自动产生,即作品一经完成,作者便自动享有著作权。而商标权的产生则需经过国家行政机关的确认,通过注册程序获得商标权。
4.在权利的标的物方面,著作权的标的物主要是文学、艺术和科学等作品,而商标权的标的物则是使用于商品或服务的商标。这种标的物的不同决定了两者在权利内容和保护范围上的差异。
5.在权利的独占性方面:
(1)著作权虽然也具有一定的独占性,但相对于商标权来说,其独占性较弱。两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权。
(2)而商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。对于驰名商标,这种权利的独占性更为明显。
二、商标权的取得方式
1.商标权的取得方式主要包括原始取得和继受取得两种。
(1)原始取得也称为商标权的直接取得,是指商标权由创设而来,其产生并不基于他人既存的商标权,也不以他人的意志为根据。
(2)而继受取得也称为商标权的传来取得,是指以他人既存的商标权及他人意志为基础而取得商标权。
2.在商标权取得的原则上,主要有使用原则、注册原则和混合原则三种。
(1)使用原则即使用取得商标权原则,是指商标权因商标的使用而自然产生。
(2)注册原则即注册取得商标权原则,是指商标权因注册事实而成立,只有注册商标才能够取得商标权。
(3)混合原则即折衷原则,是指在确定商标权的成立时需兼顾使用与注册两种事实,商标权既能因注册而产生,也一样可因使用而成立。
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